Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Вступление в наследство после смерти». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Дети являются такими наследниками только в том случае, если они были рождены наследодателем или официально им усыновлены. Если ребенок формально не являлся сыном/дочерью умершего, а лишь его супруга, он имеет право на наследственное имущество только в качестве пасынка, то есть является наследником седьмой очереди.
При каких обстоятельствах зять или невестка могут отсудить у вас часть квартиры?
Для того, чтобы получить право на наследование, необходимо состоять с наследодателем в законном браке и иметь документы, подтверждающие факт его заключения. В противном случае человек, считающий себя супругом умершего на основании совместного проживания или заключенного церковного брака, не является таковым и никаких прав на долю в наследстве не имеет.
См. также: Порядок оплаты и размер налога и госпошлины на наследство
Под этой категорией наследников понимаются биологические родители или официальные усыновители наследодателя, пережившие своего ребенка на момент открытия наследства. Опекуны и попечители не могут наследовать за умершим лицом, над которым у них была установлена опека.
Если первоочередный наследник умер раньше, чем получил наследство, полагающееся ему по закону как ребенку умершего наследодателя, право на его получение переходит к внуку наследодателя. Нюансы при установлении права на наследование те же – внук должен являться рожденным или официально усыновленным ребенком первоочередного наследника, скончавшегося ранее, родство которого с наследодателем также должно быть подтверждено официально.
Из правила наследования есть исключение. Возникают ситуации, при которых наследник может быть признан недостойным и лишен права на получение наследства. Признать гражданина недостойным наследником может только суд на основании предоставленных доказательств.
- родители наследодателя, ранее лишенные родительских прав;
- лица, которые совершили/пытались совершить преступные действия, способные причинить вред наследодателю.
Довольно узкий круг близких родственников, установленных законом в качестве первоочередных наследников, позволяет практически без проблем разделить наследственную массу между ними. Для вступления в наследство достаточно обратиться к нотариусу, представив документ, подтверждающий родственную связь между заявителем и наследодателем.
Рассматривая данную тему, обязательно рано или поздно приходится столкнуться с вопросом: «Муж и жена кем являются друг другу?» Ведь у них нет кровного родства (такие браки между близкими родственниками запрещены законодательством большинства стран мира).
В первую очередь супруги — это семья, и именно с такой точки зрения их рассматривает закон. Однако в разных сферах степень их родства рассматривается по-разному.
Так, в уголовном праве супруг не родственник жене, а член созданной с ней совместной семьи. В Жилищном кодексе их отношения воспринимаются так же.
Теперь немного о том, что конкретно гласит законодательство РФ относительно родственных связей между супругами. В Уголовном праве существуют понятия «супруги» и «близкие родственники». Так, против данных категорий граждан можно не давать свидетельские показания. К близким родственникам принято относить родителей, внуков, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Супруги, как нетрудно заметить, относятся к иной категории граждан. Является ли муж родственником жене? По уголовному праву — нет. Супруг — это член новой семьи, созданной путем регистрации отношений мужчины и женщины в ЗАГСе.
На основании всего вышесказанного можно прийти к выводу о том, что изучаемая тема в российском законодательстве не имеет однозначного трактовки. Муж и жена — родственники или нет? Все зависит от обстоятельств и затрагиваемой сферы законодательства/жизни человека.
Еще один вопрос, с которым иногда все же приходится сталкиваться: «Могут ли лица, находящиеся в свойстве, заключать браки?»
Если в случае с кровными родственниками такой запрет понятен (вырождение породы и возникновение наследственных заболеваний), то в случае со свойственниками это скорее дань традиции.
Несмотря на это, во многих странах закон запрещает союзы между людьми, состоящими в свойстве. Однако это не всегда оправдано. К примеру, если разведенная мать мужа влюбилась в одинокого отца жены. Почему бы им не пожениться? Или, как это часто показывают в телесериалах, сестра жены полюбила брата мужа (подобная ситуация описана в роман Джейн Остин «Эмма»).
Другое дело, если отчим собирается жениться на падчерице. Это действительно смахивает на инцест, хотя технически они не родственники. Но тогда запрет действительно обоснован.
Кстати, только в православных странах брак между близкими родственниками и свойственниками до четвертой линии запрещен. При этом у католиков и протестантов подобный запрет распространяется только на близкую родню и свойство первой линии.
Супружеская жизнь подразумевает образования общих благ, ценностей, забот. Возникают общие материальные ценности, принадлежащие в равной степени супругам. Разделение совместно нажитых материальных благ происходит при двух ситуациях:
- Развод;
- Смерть одного из супругов.
Законодательные акты определяет понятие «совместно нажитого»:
- Денежные средства накопленные в период брака;
- Недвижимость;
- Транспортные средства;
- Банковские вклады;
- Ценные бумаги;
- Акции;
- Облигации;
- Доли предприятия;
- Ценности.
Отдельно рассматриваются личные вещи, полученное наследство, объекты дарения. При отсутствии совместных расходов, повышающих стоимость объектов, данное имущество принадлежит одному супругу.
Рассмотрим подробнее имеет ли право супруг на наследство полученное женой.
Завещание родственников может предусматривать иные условия наследования и порядок распределения собственности, например, папа и мама супруга указывают в завещании супругу сына как наследницу.
Являются ли зять и теща членами семьи по закону
Современное общество чаще уделяет внимание материальной стороне отношений. Статистика указывает на распад каждого второго брака.
Европейское, Западное сообщество давно практикует заключение брачных договоров. Составляют бумагу до вступления в брак или во время его. Наличие договорных обязательств не означает неизбежность разрыва отношений. Напротив, сводит спорные вопросы к минимуму.
Документ позволяет предусмотреть удобную форму раздела благ.Раздел собственности при разводе происходит на супружескую долю в совместном имуществе, имущество приобретенное до брака, полученное в дар, по наследству.
Порядок раздела имущества можно прописать брачным договором, соглашением о разделе имущества. Разделение наследства, полученное одним из супругов, происходит по закону, согласно договорам или по решению суда.
Если муж, жена имеют разногласия относительно распределения собственности, спорные вопросы решаются судом. В судебном порядке предстоит доказать существенную роль супруга в реставрации объекта, повышение ценности. Чем обширнее доказательная база, тем выше вероятность успеха. Наличие свидетелей, готовых в устной, письменной форме подтвердить причастность супруга к проведению реставрационных работ, материальные затраты.
Отсутствие доказательств станет причиной признания объекта личной собственностью.
Вопрос актуальный, волнующий многих супругов. Потерявшие жен или разведенные мужья часто задают их нотариусам. На самом деле все просто. То, что было куплено во время совместного проживания, является совместным имуществом. Именно его делят при расторжении брака или смерти «второй половины». Но, если собственность была унаследована (подарена), супруг на нее право не имеет.
Так, например, если квартира была получена в наследство, муж не имеет права претендовать на нее при разводе. В период совместной жизни он может пользоваться таким жильем беспрепятственно.
Право наследования родственников
Законом установлено 8 очередей наследников. Принцип наследования состоит в следующем: сначала призывается к принятию наследства первая очередь, в которую входят: родные и усыновленные дети наследодателя, его вдовец (вдова), родители, находящиеся в живых. Только в том случае, если они все отсутствуют, призывается вторая очередь: родные братья и сестры, бабушки, дедушки по отцу и матери, и далее в таком же порядке. Кто входит в определенную очередь, указано в ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
Отсутствие наследников означает, что:
-
все они умерли до открытия наследства;
-
отказались от его получения;
-
признаны недостойными по решению суда.
Наследство без завещания делится поровну между всеми наследниками, которые имеют на него право и изъявили желание принять имущество. В случае смерти детей наследодателя применяется право представления, то есть умершего родителя заменяют его дети (внуки умершего).
Формы правопреемственности
Наследовать имущество покойного можно тремя способами:
- в порядке очередности (участники дележа — ближайшие родственники и иждивенцы);
- по завещанию;
- в смешанном составе, когда часть имущества переходит по завещанию, а всё неучтенное в документе достается наследникам по закону (один и тот же наследоприниматель может получить имущество и по закону, и по завещанию).
Муж мог выразить в завещательном документе любые пожелания, касающиеся распределения своего имущества после кончины. Только необходимо, чтобы его намерения соответствовали нормам российского законодательства. А для этого потребуется проконсультироваться с компетентным адвокатом, который оказывает помощь в разрешении вопросов в сфере семейного права и наследования.
Если составлено завещание, претензии наследников по закону сложно считать значимыми. Хотя отдельные пункты завещания, как и целый документ можно оспорить в суде в следующих ситуациях.
1. Указано не то имущество, что принадлежит наследодателю.
2. Не учтены интересы обязательных наследников:
- несовершеннолетних;
- инвалидов (недееспособных потенциальных правопреемников);
- иждивенцев в особом статусе.
В таких ситуациях обязательные наследники получают только 50 % от полагающегося им имущества, если бы они становились наследниками по закону.
3. Выясняется, что завещание писалось:
- под давлением (физическим, моральным);
- в результате введения наследодателя в заблуждение;
- лицом, не вполне осознающим то, что он делает.
4. Волеизъявление (в том числе определение размеров долей или конкретных предметов и их идентификация) обозначено не вполне четко.
5. В завещании указано, что детям (без учета их числа и без обозначения имен) отходит определенная часть имущества. Но появляется еще один ребенок, который также претендует на свою часть имущества с учетом уменьшения размера долей всех прочих детей.
6. Наследника по завещанию признали недостойным (ст. 1117 ГК РФ), если совершенные им противоправные действия были направлены или против наследодателя, или против других наследников. Также недостойный наследник мог действовать в интересах третьих лиц (добиваться незаконным способом, чтобы они получили определенные доли) или же стремился увеличить свою часть, хотя изначально наследодатель не желал этого (п. 1).
Наследование имущества гражданского мужа
Так называемый гражданский брак, именующийся еще сожительством, не признаётся российским законодательством. Только брачные отношения, оформленные официально в ЗАГСе, считаются законными. На них распространяются правила СК РФ.
Однако гражданские супруги могут:
- иметь совместных детей;
- проживать в одном помещении;
- вести совместное хозяйство;
- заключать договоры со взаимными обязательствами.
Но так как сожительство не считается законным браком, в случае смерти гражданского мужа (если у него нет детей, а родители умерли) всё его имущество перейдет более отдаленным единокровным родственникам. Гражданская жена не получит ничего, если она не подпадает под категорию нетрудоспособной иждивенки.
Здесь будут действовать правила не СК РФ, а Гражданского кодекса. Задействованный адвокат гражданской жены обратит внимание суда не на п. 1 ст. 1149 ГК РФ, где упоминается в качестве иждивенки нетрудоспособная супруга, а на общее положение. В п. 2 ст. 1148 говорится, что наследником может стать лицо любого пола и возраста:
- нетрудоспособное;
- проживавшее с наследодателем 1 год и более;
- жившее с обладателем имущества до момента его смерти;
- пребывавшее на иждивении наследодателя.
Важно! Обычная домохозяйка, не зарабатывающая денег, не может считаться нетрудоспособной иждивенкой. Чтобы сожительница стала правопреемницей покойного супруга, ее следует списать в завещание. Это положение отличает гражданскую супругу от законной.
Если же в семье гражданских супругов рождаются дети, они считаются полноправными наследниками. В случае отсутствия других ближайших родственников, таких как законная жена или родители, именно им достанется всё имущество покойного отца, а не гражданской жене.
Не станет ли вторичное замужество вдовы поводом для оспаривания ее права на наследство покойного мужа?
Оформление наследства
День смерти наследодателя принято считать днем открытия наследства. Если же в случаях катастрофы, похищения, ведения военных действий или в иных ситуациях тело супруга не было найдено, но нет сомнений, что человек умер, его могут признать умершим в ходе судебного разбирательства (п. 1 ст. 45 ГК РФ).
Отводится время для того, чтобы убедиться в его смерти. Этот срок может продолжаться в разных обстоятельствах от 6-ти мес. до 5-ти лет. Суд решает, что гражданин умер. Тогда день принятия судебного решения считается днем открытия наследства.
Местом открытия наследства становится:
- или место проживания гражданина, оставившего имущество после смерти;
- или место нахождения недвижимости, считающейся наиболее ценной.
Дальше следует обращение к нотариусу, осуществляющему свою деятельность в этом районе. А после получения имущества необходимо оформить переход права собственности (если это недвижимость) в Росреестре.
Чтобы потенциальный наследник имел возможность заявить о своих правах, отводится полгода. В особых ситуациях сроки принятия наследства могут быть продлены на 3 мес. (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). Но это положение не касается ни супруги, ни детей покойного, так как они являются первоочередными правопреемниками.
Сроки принятия наследства могут быть пропущены только по причинам:
- болезни женщины;
- заболевания близкого родственника, когда жене приходится осуществлять уход за ним;
- неосведомленности, что произошла трагедия (к примеру, длительного пребывания в отдаленной местности, где мобильная связь слишком затруднительна, или за границей);
- нахождения жены в значительном отдалении по служебным делам без возможности своевременно прибыть к месту открытия наследства.
Суд может восстановить пропущенный срок, если толковый адвокат докажет и обоснует, что для этого имеются законные основания.
Существенный момент. Завещание может быть не найдено в вещах покойного, но еще один экземпляр документа должен храниться у нотариуса. Остается выяснить, в какую именно нотариальную контору обращался гражданин, составивший завещательное распоряжение.
Если имущество было куплено супругами в браке, переживший супруг имеет право на выдел супружеской доли. То есть, обычно 1/2 доля (если нет брачного договора) переходит к пережившему супругу по документу, который выдает нотариус. Этот документ называется «Свидетельство о праве собственности». И только после этого образуется наследство после умершего супруга — это вторая 1/2 доля. Именно она будет наследоваться наследниками. При отсутствии завещания — в равных долях между гражданами, призываемыми к наследованию определенной очереди, при завещании — есть варианты раздела и выдела обязательных долей по ст. 1148-1149 Гражданского кодекса. Кроме того, завещание может быть оспорено, это следует учитывать при оформлении наследства.
Что делать, если родители не дают проживать в квартире
Несколько иначе обстоит дело, когда родители не дают проживать в квартире. В этом случае также следует проанализировать все нюансы досконально.
Если гражданин имеет долю в праве собственности на жилье, то никто не вправе препятствовать проживанию в данной квартире. Для решения проблемы целесообразно вызвать полицию или обратиться в суд.
В суд нужно подавать иск о вселении и причинении препятствий для проживания. Поскольку решение суда является обязательным документом для исполнения, члены семьи обязаны будут прекратить нарушения. В противном случае вселение в квартиру будет осуществляться с помощью службы судебных приставов.
Если гражданин не является совладельцем, но зарегистрирован в квартире, то просто так выселить его невозможно. Для этого должны быть веские основания, а именно серьезные нарушения правил проживания в жилом помещении. Только тогда собственники могут инициировать процедуру выселения через суд. Пока нет решения суда, вступившего в законную силу, лицо может проживать в квартире или же покинуть ее добровольно.
Необходимые документы для того, чтобы отсудить ребенка
Все доводы сторон на судебном заседании должны быть аргументированы. В зависимости от оснований, из-за которых бывший муж хочет забрать сына или дочь при разводе собираются необходимые документы. Обычно необходимо:
- исковое заявление, в котором будут представлены аргументы и требования;
- свидетельство о разводе;
- документ, подтверждающий отсутствие заболеваний у отца;
- документ, подтверждающий уровень доходов;
- справка с места жительства;
- документ, подтверждающий благоприятные жилищные условия (акт проверки представителей органов опеки и попечительства);
- характеристики с места работы.
Если бывшая жена не выполняет родительские обязанности, то необходимы дополнительные документы:
- медицинское заключение о состоянии супруги (алко- или наркозависимости, психические проблемы);
- показания свидетелей;
- характеристики, в которые следователи, начальник, соседи или другие причастные лица описывают поведение матери.
Принцип раздела нажитого в фактическом браке
Когда пара, которая официально не находится в браке, но по факту состоит в отношениях, совершает покупку, приобретенное имущество не будет считаться совместным. Не важно, что именно покупается квартира, машина, мебель, бытовые принадлежности, украшения и т.п.
Общенажитое имущество имеет индивидуального собственника, который может раздеть своего бывшего возлюбленного до исподнего, если сумеет доказать, что вещи гражданского супруга куплены на его деньги. Важно, чтобы собственность была записана на имя одного из членов пары.
Если покупка была приобретена совместно, и кто-то один не может претендовать на единоличное владение, раздел произойдет в соответствии к вложенному вкладу, выполненному каждым из супругов. Но чтобы претендовать на свою часть, нужно доказать правый вклад. Таким доказательством может быть факт совместного проживания и свидетельство о вносимых в покупку средствах.
Доля каждого из сожителей пропорциональна его взносу в покупку. В качестве доказательства такого взноса могут быть представлены выставленные счета, чеки, расписки, соглашения. Также доля может рассчитываться зависимо от взаимного соглашения между гражданскими супругами. Но важно чтобы соглашение было официально задокументировано. Если это так, раздел будет выполнен согласно правилам Гражданского кодекса. Причем не имеет значения, когда выполнять раздел – после разрыва или пока отношения продолжаются.
У каждого человека есть желание буквально раздеть бывшего возлюбленного, отобрав у него всё. Но согласно закону, этого сделать нельзя. Особенно, если отношения не были официально зарегистрированы. Огромная проблема возникает, если при сожительстве покупка (например, квартира) не была оформлена, как общая собственность. Тогда пара может договориться между собой, как будет делить квартиру или любую другую крупную покупку.
Потому если официальное вступление в брак вам не интересно, потребуется озаботиться документальным свидетельствованием того, что каждый гражданский супруг является полноправным собственником квартиры или другого ценного имущества. В некоторых случаях будет даже рационально разделить все так, что правый тюбик зубной пасты по праву супруга, а левый – супруги. Также следует осторожно обходиться с такими документами как чеки, квитанции и выписки.
Родители приобретают квартиру и оформляют на сына (дочь)
На практике достаточно часто встречается такая ситуация, когда родители решают за свои средства приобрести жилое помещение и оформляют его на своего ребенка, когда тот находится в браке. При этом, если в договоре купли-продажи на жилое помещение покупателем числится супруг, а не его родители (один из родителей), то имущество будет считаться совместно нажитым, и доказать иное в суде будет не так просто.
Как пример, мать решила купить квартиру своему сыну, который находится в официальном браке. При этом договор купли-продажи оформлялся на сына, но денежные средства были переданы самой матерью. После того как брак стал распадаться, сын заключил договор дарения с матерью на ½ доли в праве собственности.
Однако супруга сына обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной и разделе совместно нажитого имущества, мотивировав свои требования тем, что квартира была приобретена в браке, а договор дарения является недействительным, так как она не давала нотариального согласия на сделку.
Суд удовлетворил данные требования. При этом для суда не стало аргументом предоставление расписки, подтверждающей, что именно свекровь передала денежные средства продавцу квартиры. Суд указал, что согласно фактическим обстоятельствам дела невозможно установить факт передачи квартиры сыну от матери в дар.
Поэтому в подобных случаях следует оформлять все правильно: сначала договор купли-продажи заключить на свое имя, а затем, путем заключения договора дарения, оформить на детей.
Сроки для принятия наследства
Базовый срок для принятия решения и подачи документов – 6 месяцев. Отсчет времени начинается со дня смерти правообладателя.
Так как невестка может наследовать по завещанию, то ей нужно подать заявление в 6месячный срок. В противном случае, женщина будет лишена своей доли наследства.
Если невестка является иждивенцем свекрови, то она должна вступить в наследство вместе с членами семьи собственницы или родственниками наследующей очереди.
Здесь большую роль играет наличие/отсутствие претендентов, их позиция в отношении наследства. Следовательно, заявление о принятии наследства может быть подано в течение полугода после гибели свекрови.
В случае пропуска срока, невестка имеет право восстановить его в судебном порядке.
Порядок принятия наследства
Первоначально правопреемники подают заявление нотариусу. Бумаги подаются по месту прописки покойного гражданина. Формуляр заявления выдается нотариусом.
Следующий этап – оценка собственности. Она нужна для начисления суммы госпошлины. Заказать оценку можно в частном или государственном учреждении. Здесь необходимо исходить из разновидности имущества.
Завершающая стадия – получение свидетельства на наследство. При повторном обращении к нотариусу делаются расчеты суммы налога и выдаются реквизиты для его платы.
После предоставления квитанции об уплате сбора нотариус выдает правопреемникам соответствующий документ. На основании свидетельства претендентам останется оформить право собственности и получить выписку из ЕГРН.
Частые ошибки муниципалитетов в работе по предоставлению жилья детям-сиротам
Органы местного самоуправления часто выступают ответчиками в спорах о предоставлении жилого помещения детям-сиротам по договору найма. Судьи признают действия или бездействие чиновников незаконными и обязывают муниципалитет обеспечить сироту жильем. Как правило, это происходит из-за того, что органы МСУ неверно трактуют положения нормативных правовых актов.
Чтобы избежать судебных разбирательств, прочтите эту статью. Из первой ее части вы узнаете, в каких случаях муниципалитет обязан предоставить жилье сироте или ребенку, оставшемуся без попечения родителей. Во второй части рассмотрим частые ошибки органов местного самоуправления. Мы составили их список на основе обзора, который Президиум Верховного суда выпустил в конце прошлого года.
Что кому принадлежит в браке
Прежде чем запускать процесс раздела собственности, рекомендуем разобраться, что можно отсудить у мужа при разводе, учитывая виды имущества – личное или совместно нажитое. Данный вопрос в полной мере регламентирован статьями Семейного кодекса (СК РФ). Рассмотрим конкретнее, что может отсудить жена при разводе.